Бесспорный характер раздела имущества

Статья 38 СК РФ предусматривает два основных порядка раздела общего имущества супругов:

 

добровольный (внесудебный) порядок и судебный порядок раздела.

Сам процесс раздела имущества законодатель не связывает с фактом расторжения брака. В частности, добровольный раздел имущества возможен как в период брака, так и после его расторжения. При этом судебная практика неоднозначно определяет срок после расторжения брака, в течение которого бывший супруг может требовать раздела имущества.

Гражданским кодексом РФ устанавливается общий 3-летний срок исковой давности. То есть предполагается, что супруг имеет право инициировать раздел имущества до истечения установленного трехлетнего срока. Однако суд должен принимать во внимание начало течения этого срока — момент, когда сторона узнала о нарушении своего права. Для предотвращения возникновения спорных ситуаций в будущем не стоит затягивать процедуру раздела имущества.

Семейное законодательство, как и в целом современная цивилистика, исходит из принципа диспозитивности, то есть законодательство предоставляет сторонам определенную свободу действия. Поэтому, если супруги решили прийти к соглашению о разделе совместного имущества, Семейный кодекс допускает лишь рекомендательные нормы, но в целом само решение зависит от воли сторон.

В этой связи необходимо учитывать, что воля каждого из супругов не может быть навязана какими-либо обстоятельствами.

Соглашение о разделе общего имущества супругов подчинено общим правилам, относящимся к любой гражданско-правовой сделке, а именно сделка — это правомерное действие, соответствующее требованиям законодательства, совершенное субъектами гражданско-правовых отношений, определяемое волей этих субъектов и направленное на достижение определенного правового результата.

Применительно к соглашению о разделе совместно нажитого имущества рассматриваемое соглашение можно определить как волевой акт супругов (бывших супругов), соответствующий требованиям законодательства и направленный на определение права собственности на часть имущества, являющегося совместно нажитым.

Как видно из данного определения, субъектами соглашения являются супруги (бывшие супруги). Семейное законодательство признает лишь государственно зарегистрированный брак в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Современные жизненные реалии дают много примеров того, как мужчина и женщина живут вместе, даже растят общих детей, а брак в юридическом смысле не оформляют. Однако фактические семейные отношения, даже продолжительные, но без соответствующей регистрации брака, не создают совместной собственности на имущество. В данном случае мужчина и женщина являются субъектами исключительно гражданского законодательства. В подобных случаях может возникнуть общая долевая собственность лиц, которые общим трудом или средствами приобрели какое-то имущество. В случае спора по поводу раздела имущества будут применяться нормы не Семейного кодекса РФ, а нормы Гражданского кодекса РФ (статьи 252 — 254).

Отдельно хотелось бы отметить, как закон регламентирует вопросы совместной собственности супругов при признании брака недействительным. Ведь признание брака недействительным аннулирует правоотношения, вытекающие из такого брака, в том числе и правоотношения совместной собственности. Вещи, приобретенные в период брака, впоследствии признанного недействительным, признаются либо имуществом того супруга, который их приобрел, либо общей долевой собственностью. Но если кто-либо из супругов, вступая в брак, не знал о наличии препятствий к его заключению, суд может признать за этим добросовестным супругом такие же права, какие предусмотрены за супругом при разделе имущества, нажитого в законном браке.

Именно супруги являются инициаторами заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Исключение составляет предусмотренное ст. 38 СК РФ требование кредитора о разделе общего имущества супругов. Зачастую это возникает при обращении взыскания кредитора на долю одного из супругов в общем имуществе. Но и в этом случае право заключения соглашения остается за самими супругами.

Предметом соглашения может быть лишь совместно нажитое имущество. Объекты совместной собственности супругов — это денежные доходы и иные выплаты, полученные каждым супругом в результате его трудовой, предпринимательской, интеллектуальной деятельности, а также пенсии и пособия. Так как это индивидуально-определенные выплаты, на практике возникает вопрос: с какого момента они преобразуются в совместную собственность супругов? Судебная практика полагает, что имущество становится совместной собственностью супругов с момента его фактического получения в семье, поскольку законодатель говорит не о причитающихся, а об уже полученных пенсиях, пособиях и иных денежных выплатах, не имеющих специального целевого назначения. К последним относятся средства, полученные на командировочные расходы, на приобретение предметов профессиональной деятельности, на пример книг, и др. Таким образом, моментом возникновения совместной собственности супругов следует считать момент получения названных выплат.

По законному режиму общности имущества супруг приобретает право на вознаграждение, причитающееся другому супругу, даже если эти средства еще не получены в силу задержки их выплаты или по иным причинам. Ведь между правом на доходы от предпринимательской, интеллектуальной деятельности и их получением может пройти значительный срок. Такое решение вопроса представляется единственно правильным, поскольку исключает возможности злоупотребления правом, иначе супруг имеет возможность оттянуть выплату вознаграждения до момента расторжения брака и исключить данное имущество из имущества, подлежащего разделу.

Движимые и недвижимые вещи также являются объектами общей совместной собственности супругов, поскольку приобретены в браке, а значит, за счет общих средств. Они приобретают статус общего имущества с момента приобретения на них права собственности одного из супругов (посредством заключения договора мены, дарения, купли-продажи и т.п.), то есть второй супруг автоматически (непосредственно согласно закрепленным в семейном законодательстве нормам) становится сособственником вещи, приобретенной вторым супругом.

Кроме вышеперечисленных объектов, к совместно нажитому имуществу супругов относят также ценные бумаги, вклады, паи, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации. При этом не важно, кем и на чье имя сделаны вклады или приобретались ценные бумаги. В этом вопросе есть много пробелов, в том числе можно ли считать общим имуществом супругов ценные бумаги, приобретенные им в результате приватизации предприятия, на котором трудился супруг? Здесь важно определить время, в период которого супруг трудился на предприятии: до или после вступления в брак. Совместным имуществом приобретаемые акции будут при условии, что получены они за период времени, когда супруг был в трудовых отношениях с данной организацией. Совместной собственностью будут являться не только сами ценные бумаги, но и выигрыши и дивиденды по ним. Но в случае если супруги при разделе совместной собственности произвели раздел ценных бумаг, то общее право собственности будет затрагивать только те доходы, которые были объявлены до раздела. Совместной собственностью будут являться не только сами ценные бумаги, но и выигрыши и дивиденды по ним.

Жилые помещения представляют особую ценность, поскольку они часто регистрируются только на одного супруга. Однако факт регистрации недвижимости на имя одного супруга еще не предопределяет принадлежность ему этого имущества — для установления права собственности необходимо подтвердить источник приобретения имущества и другие основания. Основанием возникновения права собственности на жилое помещение является его приобретение по договору (купли-продажи, мены или дарения), а если помещение приобретается супругами на общие средства, то возникает уже их совместная собственность на жилое помещение.

Кроме того, основанием для приобретения права собственности на жилое помещение является внесение членом жилищно-строительного кооператива полного паевого взноса. В том случае если средства составляли общее имущество супругов, то и недвижимое имущество должно оформляться как общая собственность.

Вопросы владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов являются одними из самых сложных и спорных при рассмотрении семейных дел об имуществе.

Правила владения, пользования и распоряжения совместной собственностью определяются исходя из того, что она принадлежит супругам на равных основаниях и в одинаковом объеме. В этих отношениях различаются внутренние взаимоотношения супругов и внешние отношения между супругами, с одной стороны, и третьими лицами — с другой.

Имущество, принадлежащее супругам во время брака, включает не только вещи и имущественные права, но также обязательства супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 15 от 5 ноября 1998 года «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»). Обязательства супругов перед третьими лицами могут возникнуть из договоров (гражданско-правовых и трудовых), в результате причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения или совершения преступления и по другим основаниям. Иными словами, в совместно нажитое имущество входит не только само имущество (положительное имущество), но и долги (отрицательное имущество). Следовательно, отрицательное имущество, являющееся совместно нажитым, подлежит разделу между супругами на общих основаниях. Равно как положительное имущество, необходимо произвести четкое разграничение между личными и общими обязательствами.

К личным обязательствам супругов относятся обязательства, которые возникли самостоятельно у каждого из супругов:

до государственной регистрации заключения брака;

после заключения брака, но в целях удовлетворения сугубо личных потребностей супруга;

вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее по наследству во время брака одному из супругов (долг наследодателя), или другое раздельное имущество одного из супругов;

вследствие причинения вреда супругом другим лицам;

вследствие неисполнения супругом алиментных обязательств в отношении детей (от другого брака) или членов семьи;

по другим основаниям, порождающим обязательства, тесно связанные с личностью должника.

К общим относят обязательства, которые возникают у обоих супругов, если они действуют в интересах семьи и средства идут на нужды семьи (например, если супруги взяли кредит на покупку совместного жилья, участка, дачи). В этом случае должниками по обязательствам будут являться оба супруга. Общим будет являться и обязательство одного из супругов при условии, что все средства были направлены на удовлетворение нужд семьи. Общими могут быть и обязательства, возникшие из обязательств по возмещению вреда (ст. 1080 ГК РФ и п. 3 ст. 45 СК РФ).

То есть при решении вопроса по определению должника важно выяснить два момента:

определить время возникновения обязательства;

определить цели, на которые были потрачены полученные средства.

В п. 1 ст. 45 СК РФ установлено правило, согласно которому взыскание по личным обязательствам одного из супругов обращается лишь на имущество этого супруга. Следовательно, ответственность по личным обязательствам несет супруг, являющийся субъектом обязательственного отношения. В этой связи следует иметь в виду, что в качестве одной из мер обеспечения иска кредитора о взыскании долга (уплате неустойки, возмещении убытков или вреда и т.п.) не исключено наложение судом ареста на имущество супруга-ответчика. Однако если в последующем будет установлена принадлежность указанного имущества (или его части) другому супругу (например, при установлении факта дарения), то по требованию этого супруга данное имущество (полностью или частично) может быть освобождено судом от ареста.

В гражданском законодательстве (ст. 255, 256 ГК РФ) указано, что «кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

Если… выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга». Эта норма применима как в случае законного, так и в случае договорного режима супругов. В зависимости от того, какой режим собственности супругов действует, доли супругов в общем имуществе определяют исходя из требований ст. 38, 39 СК РФ либо в соответствии с условиями брачного контракта.

Супруги имеют право разделить доли в добровольном порядке, но в случае если кредитор будет оспаривать в суде законность и обоснованность такого раздела, то суд может произвести раздел долей супругов в судебном порядке.

На практике нередко встречаются случаи, когда выделение доли супруга-должника из общего имущества в натуре невозможно либо против этого возражает другой супруг как участник совместной или долевой (по условиям брачного договора) собственности. В такой ситуации кредитор вправе требовать продажи супругом-должником своей доли другому супругу по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. При отказе супруга от приобретения доли супруга-должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов (ст. 255 ГК РФ).

Взыскание по долгам супругов может быть обращено на общее имущество супругов не только при наличии общих долгов, но и при наличии обязательств одного из супругов. В последнем случае взыскание на общее имущество обращается при условии, что все средства, полученные супругом, были потрачены на нужды семьи. В законодательстве нет четкого определения нужд семьи. К таковым можно отнести использование средств на оплату и приобретение жилого помещения, одежды, продуктов, оплату обучения совместных детей, медицинские услуги для членов семьи и т.д., то есть затраты на поддержание необходимого уровня жизни семьи в целом и каждого из ее членов.

По общим обязательствам ответственность несут оба супруга и взыскание по требованию кредиторов обращается на их общее имущество. В случае недостаточности общего имущества супруги несут по общим обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них (п. 2 ст. 45 СК РФ). При солидарной обязанности (ответственности) должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК РФ). Таким образом, в случаях недостаточности общего имущества супругов для погашения долгов одного из супругов кредитор вправе обраться в суд и обратить взыскание на личное имущество, относящееся к понятию личного имущества. При этом кредитор вправе требовать взыскания как полностью, так и в части долга, но, если этого имущества недостаточно для полного удовлетворения требований кредитора, право требования переходит на личное имущество другого супруга. Вместе с тем закон не запрещает кредитору обращать взыскание на личное имущество обоих супругов одновременно.

При этом закон не устанавливает оснований требований кредитора. Примером может служить требование кредитора, возникающее из требований о возмещении вреда, причиненного преступным путем, возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними детьми супругов, и т.д.

Взыскание на имущество супругов может быть обращено также по требованиям о возмещении вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми. Условия ответственности супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, определяются гражданским законодательством и зависят от возраста ребенка и от объема его дееспособности (ст. 1073 — 1075 ГК РФ). В этой связи следует иметь в виду, что несовершеннолетние, достигшие шестнадцати лет и объявленные полностью дееспособными (эмансипация — ст. 27 ГК РФ) или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет, в установленном законом порядке (п. 2 ст. 21 ГК РФ) самостоятельно несут ответственность по своим обязательствам, в том числе и за причиненный вред.

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего (несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет), в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине (ст. 28 ГК РФ). На родителей возлагается ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет, если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК РФ). Под виной родителей понимается:

неосуществление должного надзора за несовершеннолетними детьми;

безответственное отношение к воспитанию детей;

неправильное использование своих прав по отношению к детям, результатом которого явилось неправильное поведение детей, повлекшее вред, попустительство или поощрение озорства, безнадзорность детей, отсутствие к ним внимания и т.п.

Под имуществом, достаточным для возмещения вреда, в судебной практике понимается наличие у несовершеннолетнего на момент разрешения спора о возмещении им вреда имущества, на которое может быть обращено взыскание и стоимость которого позволяет возместить причиненный вред. При этом обязанность родителей по возмещению вреда, если они были привлечены к ответственности, прекращается по достижении несовершеннолетним, причинившим вред, совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточное для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность в полном объеме (п. 3 ст. 1074 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 45 СК РФ обращение взыскания на имущество супругов в случаях возмещения ими вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми, производится по правилам обращения взыскания кредиторами на имущество супругов по их общим обязательствам без каких-либо исключений. Однако родитель, проживающий отдельно от ребенка, может быть освобожден от ответственности за вред, причиненный ребенком, если по вине другого родителя он был лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка.

Последовательность обращения взыскания на имущество супругов при их ответственности по индивидуальным обязательствам, установленная п. 1 ст. 45 СК, должна неуклонно соблюдаться. Сначала взыскание обращается на индивидуальное имущество и лишь затем — на долю в общем имуществе. Обратный порядок без согласия обоих супругов применять нельзя.

Указанная последовательность не изменяется и при выборе супругами в брачном договоре того или иного договорного режима их имущества. При раздельности имущества супругов у них просто нет общего имущества, на которое можно обратить взыскание. При режиме долевой или совместной собственности индивидуальные вещи в большинстве случаев просто отсутствуют и потому взыскание сразу придется обратить на долю в общем имуществе.

Порядок обращения взыскания на долю вправе общей долевой собственности определяется не СК РФ, а ГК РФ (ст. 255). Сначала доля должна быть выделена в натуре. Если это невозможно или против выделения доли возражает другой супруг, кредитор вправе потребовать у последнего выкупа доли супруга-должника по цене, соразмерной рыночной стоимости доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа супруга от приобретения доли другого супруга кредитор вправе потребовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

Иной порядок взыскания установлен законом для общих обязательств супругов. Такое взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи (п. 2 ст. 45 СК РФ).

При этом понятие «общие обязательства супругов» не раскрывается. Безоговорочно к числу общих следует относить обязательства, принимаемые на себя одновременно обоими супругами как одной стороной в обязательстве (обязательство с множественностью лиц на стороне должника).

Содержание соглашения — это все условия, по которым супруги (экс-супруги) пришли к общей договоренности.

По общему правилу совместно нажитое имущество делится поровну. Однако при заключении соглашения необходимо учитывать особенности правовой регламентации отдельного имущества и иные условия.

Во-первых, необходимо четко определить состав имущества, подлежащего разделу. Термин «совместно нажитое имущество» следует отличать от термина «имущество супругов». В понятие последнего входит не только имущество, которое супруги нажили в период брака, но и раздельное имущество супругов.

Повторим еще раз, что предметом соглашения может быть только совместно нажитое имущество супругов. Для его точного определения необходимо из всей массы имущества выделить раздельное имущество каждого из супругов. К раздельному имуществу законодательство относит:

во-первых, имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак. При этом моментом вступления в брак является день государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния.

Предположим, что родители подарили сыну квартиру перед свадьбой для проживания молодой семьи. В день свадьбы они обозначили указанную квартиру как подарок новой семье. В соответствии со ст. 256 ГК РФ указанная квартира будет являться раздельным имуществом супругов, так как договор дарения был заключен до брака.

Указанные правила имеют определенные исключения. Так, статья 37 СК РФ предусматривает случаи, когда раздельное имущество каждого из супругов приобретает статус совместно нажитого. Для такого признания необходимо: во-первых, производство улучшений такого имущества путем труда одного из супругов или денежных вложений; во-вторых, увеличение стоимости этого имущества за счет вложений; в-третьих, необходим факт признания такого имущества совместным. Это может быть волевой акт супругов, выраженный в соглашении о разделе имущества, или судебный акт (решение суда).

Предположим, до брака у жены в собственности была дача. В период брака была произведена перепланировка и капитальный ремонт дачи. В результате увеличилась площадь дачи и, соответственно, увеличилась ее стоимость. Это является достаточным основанием для признания дачи совместно нажитым имуществом, подлежащим разделу на общих основаниях.

Рассмотрим другой вариант, когда дача также находилась в собственности жены до вступления в брак. В период брака из-за повышенного спроса на дачные участки стоимость дачи также увеличилась без каких-либо вложений супругов. В этом случае увеличение стоимости не может служить основанием признания дачи совместно нажитым имуществом:

во-вторых, раздельным имуществом признается имущество, полученное одним из супругов в дар, в порядке наследования и по иным безвозмездным сделкам. В данном случае необходимо обратить внимание не только лишь на одариваемого. Важно, чтобы подарок делался именно этому супругу. При этом личность дарителя значения не имеет. Даже в том случае, когда дарителем является один супруг, а одариваемым — второй, имущество является раздельным. Важное значение имеет также форма договора.

Сегодня договор дарения является не таким уж редким явлением и подлежит четкому гражданско-правовому регулированию. Казалось бы, обычное вручение подарка строится на правовой основе и порождает правовые последствия. Тем не менее рассматриваемый нами вопрос выделения раздельного имущества супругов из всей массы имущества непосредственно затрагивает правильность оформления данного договора.

Предметом дарения может быть любое имущество, не изъятое из гражданского оборота и имеющее определенную ценность. Выделим следующие группы имущества:

1) вещи, в том числе деньги и ценные бумаги. Вещи представляют собой предметы материального мира как в их естественном состоянии (например, дары природы), так и предметы, созданные трудом человека. Предметом договора дарения может быть как движимое имущество, так и недвижимость, находящиеся в свободном обращении. Некоторые вещи можно дарить после получения соответствующего разрешения. Это относится к вещам, ограниченным в обороте (огнестрельное оружие, летательные аппараты и другое). А вот заключение договора дарения в отношении вещей, изъятых из оборота (например, участок лесного фонда), не допускается;

2) имущественное право (требование), обращенное к дарителю (например, право периодического получения определенной денежной суммы за счет банковского вклада или иного имущества дарителя) или третьему лицу (например, право требования определенной денежной суммы). Допускается передача любого имущественного права по любому обязательству, за исключением установленных законом изъятий, а именно в силу ст. 383 ГК РФ не допускается передача прав, неразрывно связанных с личностью кредитора. К таким правам можно отнести право на получение алиментов, а также право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

3) освобождение от имущественной обязанности перед дарителем либо третьим лицом. Это может быть освобождение от обязанности возврата денежного долга дарителю. В этом случае договор дарения следует отличать от прощения долга в порядке ст. 415 ГК РФ. Основное отличие между ними заключается в том, что дарение всегда совершается на основании соглашения двух лиц, а прощение долга представляет собой одностороннюю сделку, для совершения которой достаточно волеизъявления одной стороны.

Для правильного определения раздельного имущества в форме имущества, полученного в дар, очевидна необходимость разъяснения правовых норм, регулирующих основные положения договора: порядок заключения, форма сделки, момент перехода права собственности и др.

Определение договора дарения дает Гражданский кодекс РФ. Статья 572 ГК РФ дает следующее определение: по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе, к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Договор дарения может быть совершен как в устной, так и в письменной форме. Закон предусматривает два случая, когда договор дарения должен быть заключен в письменной форме:

когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда (ст. 574 ГК РФ);

когда договор содержит обещание совершить договор дарения в будущем;

во всех случаях по желанию сторон.

Обратим внимание читателя, что в большинстве случаев закон разрешает осуществить сделку дарения в устной форме. При этом передачей дара признается:

вручение одаряемому конкретного имущества, являющегося предметом договора;

символическая передача дара, например вручение ключей;

вручение правоустанавливающих документов (документы на конкретное имущество, а также документы, подтверждающие имущественное право требования, перешедшее к одаряемому).

Предположим, супруг решил подарить жене автомобиль на день рождения. Публично в качестве подарка он вручил ключи от автомобиля. Спустя месяц супруги решили развестись и разделить совместно нажитое имущество. Муж настаивал на разделе автомобиля, оговаривая, что:

он приобрел его на совместные деньги супругов;

предметом дарения был не сам автомобиль, а только ключи от него. Рассматриваемый нами автомобиль не будет входить в совместно нажитое имущество, поскольку не имеет значения, за счет какого имущества был сделан дар, а вручение ключей, как мы уже указывали, является символическим вручением подарка. В данном примере муж не имеет права требовать раздела автомобиля.

Вместе с тем закон предусматривает ряд случаев, когда даритель вправе отменить дарение или признать договор дарения недействительным. Отменить дарение даритель может в строго установленных случаях:

1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;

2) если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной потери, даритель вправе требовать отмены дарения через суд;

3) если в договоре дарения закреплено право дарителя отменить дарение, в случае если он переживет одаряемого;

4) если после заключения договора дарения в будущем имущественное или семейное положение или состояние здоровья дарителя изменились настолько, что исполнение договора приведет к существенному снижению уровня его жизни.

Отказ от дарения по инициативе одаряемого возможен, если одаряемый до передачи ему имущества отказался от дара.

Признание договора дарения недействительным возможно по общим основаниям признания сделок недействительными. Зачастую договор дарения является мнимой сделкой, с помощью которой стороны пытаются прикрыть другую сделку, например купли-продажи.

Договор дарения признается недействительным в следующих случаях:

если договор дарения предусматривает передачу дара одаряемому после смерти дарителя;

если в содержании договора дарения предусмотрено, что дарение или обещание одарить обусловлено совершением каких-либо действий одаряемым;

если даритель ввиду своей смерти успел подписать, но не зарегистрировать договор дарения.

Применительно к наследуемому имуществу споров, как правило, не возникает. Третья часть Гражданского кодекса РФ указывает два вида наследования: по закону и по завещанию. К наследованию по закону призываются близкие родственники наследодателя (при этом вводится строго установленная очередность). Поэтому супруги совместно могут быть признаны наследниками только как родители наследодателя (наследники первой очереди). Во всех остальных случаях наследования по закону супруги не могут быть равными наследниками. При наследовании по завещанию законодательство позволяет наследодателю самому определить круг наследников. При этом зачастую в завещании четко указывается конкретное лицо — наследник.

Подводя итог, следует указать, что наследуемое имущество будет признано совместным только в том случае, когда оба супруга являются наследниками.

Статья 36 СК РФ, рассматривая раздельное имущество супругов, к данной группе относит и иное имущество, полученное по безвозмездным сделкам. Основным критерием является именно безвозмездность сделки. Поэтому сюда можно с уверенностью отнести имущество, полученное в качестве приданого, ценные призы, государственные премии, награды, медали — то есть все, что так или иначе является личностными характеристиками субъекта. Если же награды, премии, ценные подарки являются дополнительным вознаграждением сотрудника за труд, то перечисленное имущество не подпадает под понятие личного.

Таким образом, безвозмездной сделкой считается сделка, по которой одна сторона обязуется передать другой стороне какое-либо имущество без получения от нее встречного предоставления, то есть не вправе требовать от одариваемого денежных средств, возложения какой-либо обязанности, воздержания от совершения действий и т.д. В связи с этим не может быть признан безвозмездной сделкой договор пожизненного содержания с иждивением, так как взамен передачи недвижимого имущества на плательщика ренты возлагается ряд обязанностей, требующих определенных материальных затрат.

Третий вариант отнесения имущества к понятию раздельного — это вещи индивидуального использования. К таким вещам относятся одежда, обувь, лекарственные препараты, косметические средства, за исключением драгоценностей и предметов роскоши.

Отдельно в данной категории находятся предметы профессиональной деятельности. Семейный кодекс РФ не выделяет их в качестве предметов индивидуального использования. Однако судебная практика придерживается зачастую противоположных мнений. В целом, подытоживая выводы судов, можно сделать вывод, что принадлежность предмета профессиональной деятельности к индивидуальным вещам напрямую зависит от стоимости этого имущества. Так, если стоимость рассматриваемого нами имущества незначительная, то данные вещи могут быть признаны индивидуальными и относящимися к раздельному имуществу супругов. В качестве примера здесь можно привести столярные инструменты, инвентарь художника, швейные принадлежности. Если же имущество является дорогостоящим, то оно подлежит разделу на общих основаниях совместно нажитого имущества. Вместе с тем профессиональные интересы супругов, а следовательно, и потребность в указанном имуществе должна учитываться при разделе имущества и выделе его в натуре.

Значительно сложнее дать четкое определение драгоценностей и предметов роскоши. Напомним, что рассматриваемое имущество составляет совместно нажитое имущество вне зависимости от того, кто реально им пользуется.

В понятие драгоценностей в юридической литературе принято включать изделия из драгоценных металлов (серебро, золото, платина, иные сплавы), а также ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов и камней.

Вместе с тем закон не дает четкой регламентации понятия роскоши. Характерной чертой отнесения вещи к роскоши является то, что эти вещи не являются необходимыми для удовлетворения насущных потребностей членов семьи. В связи с этим к роскоши принято относить ценные вещи, произведения искусства, антикварные и уникальные изделия, коллекции и другие вещи. В связи с развитием общества, имущественным расслоением населения разнится и понятие роскоши. И что для одних является роскошью, для других является необходимой вещью для удовлетворения потребностей. Кроме того, со временем понятие роскоши меняется. При заключении соглашения о разделе имущества супруги сами вправе отнести те или иные вещи к понятию роскоши и включить их в имущество, подлежащее разделу. В противном случае при возникновении спора суд может признать вещь роскошью, исходя из конкретных обстоятельств и условий жизни супругов.

И наконец, последней характеризующей чертой соглашения о разделе совместно нажитого имущества являются сроки заключения такого соглашения.

Относительно сроков заключения соглашения законодатель предоставляет сторонам полную свободу действия. Стороны могут делить имущество в период брака, в момент расторжения брака или после его расторжения. При этом стороны не ограничены никакими гражданско-правовыми сроками. Пункт 7 ст. 38 СК РФ предусматривает трехлетний пресекательный срок по требованиям супругов о разделе общего имущества. При этом течение срока исковой давности начинается с момента внесения записи о расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния. В этой связи необходимо отметить, что данный срок применим лишь в случае возникновения спора при разделе совместно нажитого имущества. При добровольном согласии на раздел имущества данный срок применяться не может. Нахождение имущества в положении неопределенности не ограничено временными рамками.